Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кто имеет право на наследство по закону без завещания?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Правом получить собственность умершего гражданина обладают все его дочери и сыновья. По словам руководителя юридической практики компании «Интерцессия» Григория Скрипилева, в число наследников первой очереди по закону включаются все дети умершего, а не только те, кто появился в браке.
Споры о наследстве до суда доведут
По словам члена комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергея Полякова, есть практика признания наследника недостойным, если он умышленно умолчал о наличии других наследников по закону, чем лишил их наследства.
«Вопросы возникают и вокруг такой категории как нетрудоспособные наследники. Здесь важно учесть, что нетрудоспособными сейчас признаются не только инвалиды, но и граждане предпенсионного возраста — женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. И здесь уже может возникнуть спорная ситуация, когда у умершего, к примеру, есть дети, которые приняли наследство после отца, а отец, не зарегистрировав новый брак, проживал с женщиной, которой на момент его смерти уже исполнилось 55 лет, но она еще не получала пенсию и жила на обеспечении наследодателя. Такая сожительница может признать себя иждивенкой в судебном порядке и также наследовать долю имущества наследодателя», — разъясняет нотариус города Томари Инесса Токарева.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Порядок оформления обязательной доли у нотариуса
Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
- Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
- Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
- Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.
Зачем привлекать юриста
При выборе адвоката важно ориентироваться на опыт в решении наследственных споров, профессионализм и отзывы. От этих факторов и репутации зависит стоимость услуг юристов, но в случае успеха заявитель полностью компенсирует затраты. Опытный адвокат выполняет следующую работу:
- Помощь в оформлении прав на наследство
- Советы при составлении завещания во избежание дальнейших конфликтов
- Защита интересов на заседании в суде
- Оформление договора о разделе наследства
- Сбор и подготовка документов
- Анализ ситуации и принятие предварительного решения
- Решение прочих вопросов, касающихся наследства
Решение о привлечении юриста принимается индивидуально и зависит от многих факторов — размера наследства, финансового состояния, документальной базы и т. д. Но даже при отказе от помощи на начальном этапе разбирательства лучше обратиться к юристу, чтобы убедиться в актуальности подачи искового заявления и вероятности успешного завершения дела.
Очередность наследования
Логика наследования по закону приблизительно одинакова во всех странах. Это своеобразная «лестница» — чем ближе родство, тем больше шансов стать наследником того или иного человека. Если близких родственников нет – разыскиваются дальние. Иногда даже те, кто не подозревает о существовании наследодателя.
В России такой практики нет – если наследники сами не объявились за полгода, наследство отойдет государству. А вот западные нотариусы действительно могут «перерыть весь мир» в поисках отдаленных ветвей родового древа. И люди порой получают наследство, понятия не имея, от кого оно. Но такие ситуации принадлежат скорее, к разряду мифических. Вернемся на землю, и в Россию.
Законодательство РФ предусматривает семь очередей наследования, плюс условную восьмую – «нетрудоспособные иждивенцы наследодателя». Последняя очередь не родственная. Иждивенцем, то есть, человеком, которого наследодатель кормил и содержал, может быть кто угодно. Родственные же очереди следующие:
- Первая: мужья/жены, отцы/матери, дети. Дети считаются все, что есть – от всех браков, внебрачные, «отказные», те, на которых наследодатель был лишен родительских прав, усыновленные, еще не родившиеся. Мужья и жены – только актуальные. Родители — как родные, так и усыновители. Исключение составляют родители лишенные родительских прав. Вместе с родительскими утрачиваются права наследственные.
- Вторая: братья/сестры, родители родителей с обеих сторон (бабушки/дедушки)
- Третья: сиблинги родителей (проще говоря, тети и дяди наследодателя)
- Четвертая: родители бабушек и дедушек (то есть, прабабушки и прадедушки, что случается нечасто, но возможно при «сдвиге поколений» — когда в одном из родственных колен сиблинги или дети от разных браков имеют разницу в возрасте 20 и более лет)
- Пятая: двоюродные внуки/внучки и бабушки/дедушки (то есть родные сиблинги бабушек/дедушек или внуки родных братьев/сестер)
- Шестая: двоюродные племянники/племянницы, дяди/тети (то есть, дети двоюродных сестер/братьев или кузены/кузины родителей)
- Седьмая: не кровные, но «социальные» родственники — мачеха/отчим, пасынки/падчерицы (то есть супруги родителей, не усыновлявшие наследодателя и дети супругов наследодателя, не усыновленные им самим)
Кто получит наследство вопреки завещанию?
Дети, не достигшие к моменту открытия наследства восемнадцатилетнего возраста, а также совершеннолетние, но признанные нетрудоспособными, являются обязательными наследниками.
Даже если несовершеннолетний состоит в браке и официально трудоустроен, он останется обязательным наследником. Одного только возраста достаточно для того, чтобы получить обязательную долю в наследстве.
Вопрос 86. Наследование вопреки завещанию. Обязательная доля.
Вопрос 87. Открытие наследства. Принятие наследства. Необходимые наследники.
Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как ususfructus, штрафные иски из деликтов и некоторые другие) считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.
Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий наследников.
Для sui heredes и назначенных наследниками по завещанию рабов наследодателя момент открытия наследства delatio hereditatis был и моментом возникновения преемства. Более того, по цивильному праву ни sui heredes, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства. Они были heredes sui et necessarii. Для sui это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: назначение наследником означало и освобождение раба, но освобождение с возложением на раба, по воле господина, положения наследника.
Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом. Ввиду этого претор предоставлял sui heredes так называемое beneficiwn abstinendi, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.
Все остальные наследники были extranei heredes, для которых открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства (aditio или acquisitio hereditatis), которого они могли и не осуществить. Они были heredes voluntarii (добровольные).
Наследование вопреки завещанию имело место в случаях, когда по закону призывались к наследованию определенные категории «обязательных» наследников, не упомянутых в завещании. Таким образом, свобода завещания была ограничена интересами семьи наследодателя.
Ограничения по распоряжению имуществом
В древнейшую эпоху (по Законам XII таблиц) завещатель не имел ограничений по распоряжению своим имуществом, хотя был обязан упомянуть своих’ ближайших подвластных в завещании (сыновей — поименно, прочих — как «прочие»), пусть даже явно отказав им в наследстве без всякой причины — иначе завещание признавалось в их отношении недействительным и они участвовали в распределении наследства вместе с назначенными наследниками «по закону».
В эпоху развития преторского права была введена обязательная доля ближайших родственников, а завещатель, не оставивший ничего или оставивший меньше минимума ближайшим родственникам по их иску к каждому отдельному наследнику мог быть признан умственно ненормальным — с признанием завещания недействительным в части лишения истца минимально-обязательного наследства исходя из наследства, полученного данным ответчиком.
В законодательстве Юстиниана была сделана попытка упрощения правил необходимого наследования. Кроме непосредственно подвластных обязательная доля была предусмотрена для всех восходящих и нисходящих родственников, а в случае назначения наследником опороченного лица — еще и для полнокровных братьев и сестер завещателя.
Размер обязательной доли: до Юстиниана -1/4 от части наследства, которую получило бы лицо по закону, при Юстиниане -1/3 от законной доли, если она составляет 1/4 наследства и более, и 1/2 от законной доли, если она составляет менее 1/4 наследства.
Уважительность причины оставления родственников без наследства в классический период устанавливалась судом, а при Юстиниане — закрытым перечнем случаев (например, причинение опасности жизни завещателя).
Существует распространённое мнение, что завещание — документ неоспоримый. Ведь умерший составлял его сам, намеренно включая туда именно тех людей, которых посчитал достойными. Это заблуждение подогревают новости о завещаниях знаменитостей, а иногда просто фильмы. У граждан укореняется мысль, что каждый человек может отписать своё имущество кому угодно. Но это не так. И человеку, недовольному распределением имущества, важно знать, кто может оспорить наследство по завещанию и при каких обстоятельствах это разрешается сделать.
Особых препятствий, которые были бы указаны в законодательстве, нет. Но если достаточные основания для пересмотра и оспаривания отсутствуют, документ останется неизменным и вступит в силу. Невозможно отменить завещание, если на то нет причин. То же касается ситуаций, когда основание незначительное либо его нельзя доказать.
Также обжалование завещания не будет проведено, если основанием для заявления послужила опечатка, описка, неточность в документе, которая явно противоречит общему смыслу текста. Этот момент регламентируется п. 3 ст. 1131 ГК. Согласно ему, документ не может быть оспорен из-за мелких нарушений, допущенных случайно. Обратиться по такому поводу в суд можно, в большинстве случаев вопрос будет рассмотрен. Однако при толковании завещания учитывается его общий смысл, и главное значение остаётся за ним. Если опечатки ему противоречат, они не могут считаться поводом для оспаривания.
Чем отличается наследство по закону и завещанию?
Есть два способа перехода прав собственности по наследству: по завещанию или по закону. В соответствии со ст. 62 ГК РФ, наследодатель готовит документы и заверяет у нотариуса, где указывает, кому из родственников или знакомых перейдет его собственность после смерти — этот документ называется завещанием. И если наследодатель не составил никакого завещания, собственность покойного распределяется в соответствии со ст. 63 ГК РФ, — то есть по закону.
В первую очередь во внимание принимается наследство по завещанию, т. к. выполняется воля умершего, и уже во вторую — по закону. Имущество по завещанию могут получить даже дальние родственники, друзья или знакомые, которым бы ничего не досталось, если бы доли распределялись по закону.
Пример. У покойного Ильи было двое детей от двух браков, его родители умерли. Илья скоропостижно скончался, но оставил завещание. По документу двухкомнатная квартира достается первой супруге, с которой Илья был в разводе, а машина переходит в собственность второму ребенку. Супруге Илья ничего не оставил. Если бы имущество делили по закону о наследовании, квартиру и машину распределили бы между двумя детьми и второй супругой, с которой Илья состоял в браке. А первой жене ничего бы не досталось. |
Оспорить наследство — признать недействительность правоустанавливающих документов, оформленным ранее. Это может быть завещание, свидетельство наследника и т.д. Все зависит от конкретной ситуации. И даже если имущество уже переоформлено на новых владельцев, можно добиться, чтобы оно перешло вам в собственность. Не нужно путать этот термин с признанием волеизъявления недействительным. В суде можно:
- Признать завещание ничтожным, доказав, что оно составлено с нарушениями установленных законодательством норм и правил.
- Оспорить наследство, а именно, свою долю в нем, чтобы стать владельцем и получить право распоряжаться ценностями по собственному усмотрению.
В первом случае распоряжение умершего отменяется полностью, что приводит к новому распределению собственности среди родственников. Во втором случае можно оспорить наследство частично, не отменив прав конкурентов, но уменьшить при этом их доли. Все зависит от ситуации.
Под данным термином предполагается период, когда подача жалобы актуальна. Как только пройдут последние сутки, обращения не принимаются. Поэтому прежде, чем обращаться и оспаривать передачу наследства, необходимо проанализировать, примут ли иск к рассмотрению. Деньги, потраченные на оплату услуг сотрудников суда, не возвращаются.
Десятилетие – последний период, когда информация, изложенная в тексте, считается актуальной. Отсчитывается исковой срок со следующего дня после открытия завещания (наследственного дела). Предварительно выделено полугодие на вступление в наследство. А если нужно оспорить его, то жаловаться разрешается в период не позднее трех лет. Здесь важно учитывать, какое событие было последним. Именно от него (если оно задокументировано) следует отсчитывать период.
Процедура лишения наследства
Правила открытия, ведения и прекращения дел в связи со смертью граждан регламентируются Методическим рекомендациями ФНП РФ № 03/19 от 25.03.2019 г. Нормативный акт возлагает на нотариуса обязанность фиксировать все юридически значимые факты в Единой информационной системе.
Запись о недостойных наследниках вносится в базу при предоставлении заявителями судебного решения или обвинительного приговора. Нотариусу достаточно подтверждения одного из оснований, перечисленных в ст. 1117 ГК РФ. Если документ имеется, дополнительно обращаться в суд с иском о признании гражданина недостойным наследником не нужно (п.19 постановления ВС РФ №9).
Предъявленный акт подшивается в дело, а затем хранится в архиве. Государственная пошлина за услугу не взимается.
По собственной инициативе лишить недостойного наследника наследства нотариус не вправе. Устные сообщения родственников о недобросовестном поведении не являются основанием.
В состав наследства не всегда входит имущество, которое может быть разделено между наследниками в равных долях.
Если, например, в состав наследства входит земельный участок или двухкомнатная квартира, то проблем с разделом такого имущества, как правило, не возникает.
Дело в том, что в гражданском праве существует понятие неделимых вещей. Согласно статье 133 Гражданского кодекса РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой.
Указанные выше, в качестве примера, земельный участок и двухкомнатная квартира, вполне могут быть разделены между наследниками. Как нотариус, так и суд, могут признать права собственности на долю (1/2, 1/3, 3/5 и т.д.) в этих объектах имущества и раздельное пользование такими объектами недвижимости вполне допустимо.
Но что делать и как делить наследственное имущество, если в его состав входят, например, однокомнатная квартира, автомобиль, икона и набор кухонной посуды?
Способы раздела наследства, в состав которого входит такое имущество, также предусмотрены действующим законодательством.
В статье 1168 Гражданского кодекса РФ сказано нижеследующее:
1) Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (статья 133), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
2) Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (статья 133), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.
3) Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
Согласно статье 1169 Гражданского кодекса РФ наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.
Рассмотрим пример раздела такого имущества.
Наследство, состоящее из трехкомнатной и однокомнатной квартир, загородного коттеджа с земельным участком, двух автомобилей, яхты, делят между собой наследники (сыновья наследодателя) Иванов, Петров и Сидоров. Каждый из наследников имеет право на 1/3 долю наследства.
Иванов всю свою жизнь прожил в однокомнатной квартире, оформленной, тем не менее, на имя наследодателя.
Петров жил в своей собственной квартире, но использовал один из автомобилей наследодателя для служебных поездок (работал по договору проката транспортного средства с водителем) в качестве водителя.
Сидоров не пользовался ни одним из предметов наследования.
При разделе наследственного имущества Иванов заявил, что он один жил в однокомнатной квартире наследодателя, эта квартира является его единственным местом жительства, и поэтому он хотел бы, чтобы однокомнатная квартира была оформлена только в его собственность. Кроме того, в квартире имеются предметы домашней обстановки (мебель, картины и т.д.) и обихода (кухонная посуда, пылесос и т.д.), раздел которых между наследниками в далях невозможен.
Наследник Петров заявил, что ему необходим для работы автомобиль, принадлежавший наследодателю, на котором Петров работал в качестве водителя. Данное требование также вполне законно, поскольку оформление автомобиля в долевую собственность нескольких наследников невозможно.
Сидорову очень нравились второй автомобиль, принадлежавший наследодателю и его яхта, которые также относятся к числу неделимых вещей.
Учитывая вышеизложенное, Иванов, Петров и Сидоров сделали рыночную оценку всего наследуемого имущества, а затем подписали у нотариуса Соглашение о разделе наследственного имущества, в котором разделил все наследство следующим образом:
- Иванов получил на праве собственности однокомнатную квартиру, а также по 1/2 доли в праве собственности на коттедж, земельный участок и трехкомнатную квартиру наследодателя;
- Петров получил на праве собственности первый автомобиль наследодателя, а также по 1/2 доли в праве собственности на коттедж, земельный участок и трехкомнатную квартиру наследодателя;
- Сидоров получил по наследству второй автомобиль наследодателя и его яхту.
Таким образом, с учетом стоимости наследственного имущества и наличия в его составе неделимого имущества, ни чьи права из трех вышеуказанных наследников подписанием такого Соглашения о разделе наследственного имущества ущемлены не были.
Приобретение наследства
Принятие любого наследства должно состояться в сроки, оговоренные в ст. 1154 ГК РФ. Течение таких сроков регламентирует ст. 191 ГК РФ. И их начало может быть:
- Днем, следующим сразу за днем открытия наследства.
- Спустя 24 часа после даты вступления в законную силу судебного решения, признающего гражданина умершим (п 1 ст. 1154 ГК РФ).
- Со следующего дня за датой смерти, если:
- такая дата установлена судебным решением, тогда дня, идущего за ней;
- день смерти не определен, то со дня, следующего за датой вступления соответствующего судебного решения в законную силу.
- С даты, следующей за днем отказа/отстранения наследника от наследства.
- На следующий день после даты окончания сроков принятия наследства.
Обратите внимание: срок принятия наследства истекает, согласно п. 3 ст. 192 Гражданского кодекса РФ, в последний месяц срока, установленного ст. 1154 ГК РФ (6 месяцев или 3 месяца в случае принятия наследства третьими лицами после отказа принятия его наследниками в установленные сроки).
Как установить отцовство для получения наследства?
Мы целенаправленно упустили такую тему, как установление материнства, потому что подобной необходимости почти не возникает, а само подтверждение происходит в разы проще. Чаще мы всего сталкиваемся с необходимостью подтвердить отцовство.
Семейный Кодекс РФ предусматривает следующий порядок установления отцовства:
- Личное обращение в ЗАГС:
- До необходимости вступления в право на наследство внебрачных детей:
Родители ребенка совместно обращаются в территориальный отдел ЗАГС и подают совместное заявление о регистрации отцовства и выдаче свидетельства о рождении (подробнее статья 48 Семейного Кодекса РФ). Данная процедура проводится исключительно с согласия мужчины.
- После смерти матери ребенка или другой причины невозможности ее обращения в ЗАГС, для обеспечения внебрачного ребенка правом на наследства отца.
В данном случае процедура установления отцовства отличается от предыдущей тем, что заявление на установление отцовства подает только отец. Причинами, по которым мать не может явиться в ЗАГС, являются ее гибель, признание недееспособности, лишение ее родительских прав и ее место постоянного пребывания неизвестно. Если ребенок младше 18 лет, то для подачи заявления требуется согласие органов опеки и попечительства или судебное решение.
- В судебном порядке
Не всегда мужчина жаждет подтвердить свое отцовство, даже если уверен в своем родстве с ребенком. В этом случае ребенок или его мать могут подать заявление в суд в установлении отцовства, в том числе и после смерти отца. Посмертное установление отцовства наиболее часто применяется, когда требуется получить право на наследство внебрачных детей. Подробнее о порядке проведения судебной процедуры по установлению отцовства и получении права наследования внебрачными детьми можно узнать в Семейном Кодексе РФ (ст.49-50).
Итак, чтобы установить право на наследство внебрачных детей, родители ребенка, не состоящие в законном браке, должно подать совместное заявление о регистрации ребенка. Если установить отцовство через ЗАГС не представляется возможным, то ребенок или его мать могут обратиться в суд для установления отцовства, в том числе посмертного.